Приглашаем посетить сайт

Просвещение (lit-prosv.niv.ru)

Элементарные начала общей теории права
Статьи на букву "И"

В начало словаря

По первой букве
А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Предыдущая страница Следующая страница

Статьи на букву "И"

Идея права

ИДЕЯ ПРАВА - наиболее общее, абстрактное выражение сущности права, его «проект» или задание («регулятивная идея»). В основе идеи лежит природа человека, разум, объективный порядок ценностей, социальные отношения, общая воля, согласованный интерес и т.д. Выбор этих субстанций зависит от субъекта, формирующего идею права. Идея права составляет идеальный аспект бытия права, его форму (в аристотелевском понимании).

В структурном плане идея права предполагает наличие: а) субъективной (антропологической) компоненты, т.е. содержит информацию о том, кто способен быть субъектом права, на кого она ориентируется. Таким субъектом является тот, кто умеет отличать ценное от неценного; б) аксиологической составляющей, которая представляет собой систему ценностей, которые реализуются в праве интегрально в понятии справедливости; в) деонтологической компоненты, которая выступает в виде идеи долженствования, выражающей единство прав и обязанностей.

Право, будь-то в форме закона, принципа или нормативного договора, не рождается «самопроизвольно», без участия социального субъекта, обладающего правотворческими возможностями (полномочиями). Субъекты правотворчества, осознавая, что люди не могут или не хотят подчиняться религиозным, моральным и даже наиболее простым культурным нормам, формируют тот минимум требований, который можно поддержать при помощи организованного легитимного принуждения. Этот минимум и является идеальным содержанием права. Если рассматривать его за идею права, то идея предшествует праву, т.е. вначале появляется представление, которое необходимо институционально закрепить и поддерживать силой этого института, а уже потом формируется реальная правовая система.

Правовая идея есть данность нашего сознания, она имеет определенное содержание, которое выражает в наиболее общем плане момент долженствования. Идея права имеет лишь потенциальную действительность в отличие от позитивного права, однако эта потенциальность настолько существенная, что задает нормативную силу позитивному праву.

Иммунитет от свидетельских показаний

ИММУНИТЕТ ОТ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ - право, предусмотренного законом круга лиц не быть допрошенными в качестве свидетелей по уголовному делу.

Закон (ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ) устанавливает, что в качестве свидетелей не могут быть допрошены:

1) судья, присяжный заседатель - об обстоятельствах уголовного дела, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному делу;

2) защитник подозреваемого, обвиняемого - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному делу;

3) адвокат - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи;

4) священнослужитель - об обстоятельствах, ставших ему известными на исповеди;

5) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Императивные нормы

ИМПЕРАТИВНЫЕ НОРМЫ - нормы, которые выражены в категорических, повелительных и строго обязательных предписаниях и действуют независимо от воли субъекта права. Императивная норма повелевает адресату действовать строго в соответствии с ее предписанием. Действие императивных норм не связано инициативой их адресатов, поэтому такие нормы содержат повелительное, строго обязывающее действовать так, а не иначе предписание, адресат которого должен исполнить его безусловно. Так, в соответствии с п. 2 ст. 41 Семейного кодекса РФ брачный договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. Наличие императивных норм, равно как и диспозитивных, обусловлено правовым режимом регулирования, типом правового регулирования, сферой правового регулирования - публично-правовой или частно-правовой. Например, приговор постановляется судом в совещательной комнате (ч. 1 ст. 298 УПК РФ), или: «все находящиеся в зале суда выслушивают вердикт стоя» (ч. 3 ст. 345 УПК РФ). Императивными являются все нормы, содержащие указания об условиях, а равно о сроках совершения тех или иных правовых действий. Так, согласно ст. 28.8. Кодекса РФ об административных правонарушениях протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение суток с момента составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении. Или: производимый следователем допрос обвиняемого не может длиться непрерывно более 4 часов (ч. 2 ст. 187 УПК РФ)

Императивный или властно-побудительный метод

ИМПЕРАТИВНЫЙ ИЛИ ВЛАСТНО-ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД - строго обязательный, не допускающий отступления от требований юридического установления. Данный метод в качестве основного юридического средства использует властное предписание. Что предписано, то и следует делать, не допуская каких-либо отступлений. Юридическим фактом для возникновения правоотношений в данном случае является государственно-властное предписание (приказ о переводе на другую работу, решение суда и др.).

Индивидуальное правосознание

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ - вид правосознания, носителем которого является отдельный индивид. Оно формируется под воздействием самых разных обстоятельств, в значительной мере зависит от принадлежности человека к той или иной социальной группе - демографической, профессиональной, общественно-политической и т.п. Будучи зависимым от группового (корпоративного), индивидуальное правосознание вместе с тем сохраняет свою самобытность, уникальность. Это связано с индивидуальными различиями людей, различными источниками получения ими правовых знаний, семейного, профессионального окружения и др. обстоятельств. Индивидуальное правосознание имеет широкий диапазон: от конформизма до нонконформизма, т.е. от приспособленчества, законопослушания до протеста, отрицания права (правового нигилизма) до надежды на правовые перемены (А. Б. Венгеров). В любом случае индивидуальное правосознание является необходимым условием правовой социализации личности, фактором ее включенности в предпринимательскую деятельность, политическую жизнь общества, более или менее эффективное пользования своими правами и свободами. Как точно заметил И. А. Ильин, «вся жизнь человека и вся судьба его слагаются при участии правосознания и под его руководством…ибо оно остается всегда одною из великих и необходимых форм человеческой жизни. Оно живет в душе и тогда, когда еще отсутствует положительное право, когда нет еще ни «закона», ни «обычая», когда никакой «авторитет» еще не высказался о «правом», иными словами, верном поведении… В основании его лежит все то же непосредственное убеждение в необходимости и возможности отличить «верное» и «допустимое» поведение от «неверного» и «недопустимого», и регулировать жизнь людей на основании этого общеобязательного критерия».

Инкорпорация

ИНКОРПОРАЦИЯ (от лат. - incorpore) - вид (форма) систематизации нормативных правовых актов, который не имеет правотворческого характера и состоит в объединении их по определенному основанию (критерию) в единые сборники. Инкорпорация представляет собой внешнее упорядочение действующего законодательства. При такой форме систематизированные законы, иные нормативные акты помещаются в единые сборники (собрания) в определенном порядке - в хронологическом, алфавитном, предметном (тематическом). Основное отличие инкорпорации от консолидации и кодификации заключается в том, что при такой форме систематизации не производится переработка содержания норм права, т.е. содержание инкорпорируемых актов по существу остается без изменения. Однако в сам текст нормативного акта могут вноситься определенные изменения, по сравнению с его первоначальной редакцией. Так, в инкорпорированный сборник нормативный акт помещается с учетом всех, внесенных в него, изменений и дополнений; из текста акта изымаются главы, статьи (пункты), образцы, отдельные предписания, которые признаны в установленном порядке утратившими силу; кроме того, из текста инкорпорируемого акта изымаются ненормативные предписания (оперативные поручения и др.), временные нормы, срок действия которых истек, сведения о лицах, подписавших акт.

В зависимости от того, кто осуществляет инкорпорацию, а также от юридической силы издаваемых сборников и собраний законодательства инкорпорация подразделяется на официальную, официозную (полуофициальную) и неофициальную.

Институт права

ИНСТИТУТ ПРАВА - основной элемент системы права, представленный совокупностью правовых норм, регулирующих однородную группу общественных отношений. Правовой институт представляет собой обособленный блок отрасли права, которому свойственны:

а) однородность фактического содержания - каждый институт предназначен для регулирования самостоятельной, относительно обособленной группы отношений либо отдельных юридически значимых действий, поступков людей. Так, однородность норм института купли- продажи в гражданском праве определяется тем, что в них закрепляются: понятие купли-продажи; условие договора о товаре; обязанности продавца по передаче товара; сроки исполнения и обязанности продавца передать товар; ответственность продавца, качество товара и его гарантии, цена товара, срок его годности и т.п.

б) единство правовых норм. Нормы, входящие в правовой институт, образуют единый комплекс, выражаются в общих положениях, правовых принципах, специфических правовых понятиях, что создает особый, присущий для данного вида отношений, правовой режим регулирования.

в) нормативная обособленность, т.е. объединение образующих правовой институт норм в главах, разделах, частях, иных структурных частях закона (к примеру, институт представительства составляют нормы, содержащиеся в главе 10 ГК РФ, институт исковой давности - в главе 12 и т.д.) либо иного нормативного правового акта.

г) полнота регулируемых отношений. Институт права включает такой набор норм (дефинитивных, управомочивающих, запрещающих и др.) которые обеспечивает беспробельность регулируемых им отношений.

В силу этих свойств институт права выполняет присущую только ему регулятивную задачу и не входит в коллизию с иными структурными элементами системы права. По своему содержанию институты права бывают простые, сложные и смешанные. Кроме того, принято выделять материальные и процессуальные институты, охранительные и регулятивные и т.д.

Институционный подход в праве

ИНСТИТУЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРАВЕ - способ научного осмысления правовой действительности, при котором право рассматривается с точки зрения юридически должного, т.е. как определенным образом структурированное образование юридических норм и институтов, имеющих своей целью оказывать регулятивное воздействие на общественную практику. Институционализация правовых средств позволяет представить право в виде взаимно связанных нормативных образований, оказывающих системное воздействие на регулируемые правом отношения, поведение и деятельность людей.

Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ - подзаконный нормативный правовой акт, издаваемый компетентным органом государства в целях разъяснения и определения порядка применения нормативного правового акта либо с целью указания методических правил и способов выполнения определенных операций (действий). Например, Инструкция Центрального Банка России «О порядке организации работы обменных пунктов на территории РФ, совершения и учета валютно-обменных операций уполномоченными банками».

Инструментальный подход в праве

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПРАВЕ - способ правового познания, позволяющий определит набор гарантированных государственной властью, правовой системой и всей совокупностью господствующих отношений юридических средств, предоставляемых законом адресатам правовых установлений для достижения социально значимого фактического результата. Право, с позиции данного подхода, может быть представлено совокупностью правовых средств организации правовой жизнедеятельности людей.

Интегративная концепция права

Статья большая, находится на отдельной странице.

Интегративный подход в праве

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРАВЕ - комплексное, системное использование методологических средств познания - аксиологического, деятельностного, личностного, инструментального и др., отображающих в своем единстве многоаспектное видение права: формирование юридически должного, или принципов и предписаний права и их признание государством; восприятие этих принципов и предписаний адресатами и воплощение в предметно-практической правомерной деятельности. Это способ познания права представлен в единстве его принципов (правовых идей), норм (правовых установлений) и фактических правомерных действий и отношений. Право с этой точки зрения есть правовая идея, выраженная в законе, воспринятая правосознанием и реализованная в фактической правомерной деятельности. Соответственно этому интегративный подход объединяет под своим «началом» совокупность однопорядковых методологических инструментов правопознания (аксиологический, деятельностный, инструментальный, личностный и др.), синтезированных специально-юридическим, мировоззренческим и социологическим подходами.

Главной, системообразующей идеей (идеологемой), которая может быть положена в основание данного подхода, является идея «действие права». Это одновременно принцип и способ интегрирования разнопорядковых подходов в правопонимании, структурирования правового материала.

Исковое производство

ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО - урегулированная нормами гражданского процессуального права деятельность суда по рассмотрению и разрешению споров, о праве или охраняемом законом интересе. Исковое производство направлено на разрешение конфликтов между отдельными лицами по поводу осуществления субъективных прав и обязанностей. Цель искового производства - защита субъективных прав путем их признания, принуждения к совершению определенных действий либо воздержанию от них, прекращения или изменения правоотношения. Основанием для искового производства является иск, или обращение в суд заинтересованного лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого интереса путем разрешения спора о праве. Предметом иска является указанное истцом субъективное право, либо охраняемый законом интерес в отношении которых он просит суд вынести решение. Предмет иска - это те права и обязанности, правоотношения, вопрос о существовании которых суд должен рассмотреть для того, чтобы вынести о них свое решение.

В гражданском процессуальном праве различают следующие разновидности искового производства: иск о признании требование, направленное на подтверждение судом существования или отсутствия определенного правоотношения (например, иск о признании авторского права истца на произведение или изобретение, о признании за истцом как нанимателем права пользования жилой площадью и т.д.); преобразовательный иск - иск, направленный на изменение или прекращение существующего с ответчиком отношения. Предметом преобразовательного иска служит право истца односторонним волеизъявлением прекратить или изменить правоотношения (требовать расторжения брака, договора и т.п.); иск о присуждении (исполнительный иск) - иск, по которому истец требует от суда обязать ответчика совершить определенное действие или воздержаться от совершения действия. Наиболее распространенный иск о взыскании алиментов, о взыскании долга по договору займа и др. Предметом данного иска является право истца требовать от ответчика определенного поведения, в связи с невыполнением им соответствующей обязанности добросовестно.

Исполнение права

ИСПОЛНЕНИЕ ПРАВА - форма реализации, которая заключается в осуществлении субъектами права обязывающего юридического предписания. Если для соблюдения права достаточно не совершать каких-либо действий, то исполнение всегда предполагает совершение обязанной стороной правоотношения активных действий. Так, продавец товара обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже (ст. 495 ГК РФ); арендодатель обязан передать нанимателю имущество на оговоренных договором условиях (ст. 606 ГК РФ); арендатор должен своевременно вносить арендную плату (ст. 614 ГК РФ), в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», участковые избирательные комиссии обязаны предоставить для всеобщего ознакомления списки избирателей не позднее чем за 30 дней до дня выборов. Процессуальные законы устанавливают, что суд первой инстанции при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства; заслушать показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства (ст. 146 ГПК, ст. УПК).

Исполнение правоприменительного решения

Статья большая, находится на отдельной странице.

Исполнительное производство

Статья большая, находится на отдельной странице.

Использование права

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВА - форма реализации, которая заключается в совершении субъектами дозволенных правовыми нормами действий. Это форма реализации права обусловлена наличием прав субъекта, которые он может в собственных интересах осуществить. Использование права чаще всего выражается в активной форме. Обладатель права в этом случае совершает какие-либо действия (заключает сделки, собственник передает свое имущество в аренду, доверительное управление, может его завещать, дарить, продать и совершать иные дозволенные ему действия). По действующему гражданско-процессуальному закону кассационная жалоба на судебное решение (в гражданском деле) может быть подана в течение 10 дней после оглашения решения сторонам, их представителям и иным лицам, которые принимают участие в деле (ст. ГПК РФ). В соответствии со ст. УПК в течение 3 суток со дня составления протокола участники дела имеют право ознакомиться с ним и подать письменные замечания, указав на его неправильность и неполноту. Если срок обжалования пропущен по уважительным причинам (болезнь, длительная командировка и т.п.), то суд вправе восстановить его.

Однако использование возможно и в несовершении определенных действий - отказ обвиняемого, подозреваемого давать показания, отказ свидетеля давать показания в отношении близких родственников (ст. 51 Конституции РФ), отказ обладателя активного избирательного права от участия в голосовании и др.

Особенность такой формы реализации права, как использование заключается и в том, что субъективное право может быть осуществлено: а) путем собственных фактических действий управомоченного (собственник вещи использует ее по прямому назначению - художник передает написанную им картину в музей или отчуждает ее в пользу другого лица); б) юридических действий - передача вещи в залог, дарение, продажа, путем предъявления требования к обязанному лицу вернуть принадлежащую вещь; в) посредством притязания - обращения в компетентный орган за защитой нарушенного права (если должник не возвращает кредитору долг добровольно по условиям договора).

Историческое толкование

ИСТОРИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ - способ толкования, который заключается в выяснении смысла правовых предписаний на основе анализа конкретно-исторической обстановки и условий их принятия. Исторический способ толкования - это уяснение смысла правовых норм на основе исследования исторических условий обстановки, поводов, причин и целей их принятия. При этом способе толкования нередко используются документы, материалы обсуждения и принятия проектов нормативных актов, протоколы заседания органов, занимающихся подготовкой законопроекта, т.е. источники, которые собственно к закону не относятся, но позволяющие воспроизвести обстановку его принятия.

Иными словами, историко-политический способ толкования - такое уяснение смысла нормы права, при котором интерпретатор опирается на факты, связанные с историей возникновения толкуемых норм права. Интерпретатор как бы мысленно переносится к историческим условиям появления правовой нормы, изучает социально-экономическую и политическую атмосферу, вызвавшую к жизни конкретную правовую норму. Таким образом, толкуемый закон подвергается «высшей» критике, уясняется действительность его норм.

Источники права

ИСТОЧНИКИ ПРАВА - исходящие от государства или признаваемые им официально-документальные формы (способы) выражения и закрепления норм права, придание им юридического, общеобязательного значения. Термин «источник права» многозначен и употребляется в различных смыслах: Во-первых, в материальном - это то, что вызывает к жизни право, что влияет на его изменение, развитие, появление одних норм и отмирание других. Источником права в этом случае являются те социально-экономические и духовно-культурные условия жизнедеятельности общества, которые явились первопричиной, вызывающей его (право) к жизни и обусловливающее его действие. Во-вторых, как источник как источник познания права. Такими источниками могут выступать памятники права, действующее законодательство, судебная практика, юридическая литература и др.

В-третьих, источник права понимается в узком или собственно юридическом значении - как внешняя форма выражения права, источник права в этом смысле слова есть своего рода «юридический резервуар», в котором содержатся нормы права. В таком значении термин «источник права» использовался уже в юридической лексике Древнего Рима. Именно в этом смысле римский историк Тит Ливий назвал законы XII таблиц (V в. до н.э.) источником всего публичного и частного права («fons omnis publici privatigue iuris»). По справедливому замечанию отечественных исследователей римского права, слово «источник» в этом значении употребляется в смысле корня, из которого выросло могучее дерево римского права. Термином «источник» обозначено начало, от которого идет развитие римского права.

Для отнесения тех или иных внешних форм выражения права необходимо признание их таковыми со стороны государства. Специалисты считают, что такое признание может содержаться в тексте определенного закона (express verbis) или быть выраженным по смыслу, по «духу» законодательства. При этом оно может быть как явным, так и молчаливым; как прямым, так и косвенным. Сам факт признания государством обычая, акта, договора источником права одновременно означает обеспеченность их (как и нормативно-правовых актов) государственной охраной, в силу чего их нарушение предполагает использование принудительных средств государства.

В качестве источников права юридическая практика признает: нормативный правовой акт, правовой обычай, судебный (административный) прецедент, нормативный правовой договор, общие принципы права, религиозные нормы (каноны), правовую доктрину.

Предыдущая страница Следующая страница